Особенностью принятия агнатами наследства являлось

30)Этапы развития наследственного права.

I. Наследование по цивильному праву.

Основным источником наследованного права выступали Закона XII таблиц. Характерная черта: право наследования получали только агнаты, когнаты призывались к наследованию только при отсутствии агнатов. Кроме того, в эту эпоху РП не знало наследования по завещанию– основанием наследования являлся закон.

В этот же период были узаконены иски о наследстве, более того, допускалось защищать только те наследственные права, которые были закреплены Законами XII таблиц.

II. Наследование по преторскому праву .

Помимо наследования по цивильному праву параллельно начинает развиваться и преторское наследование, основная цель которого состояла в том, чтобы допустить к наследованию лиц, не имеющих права цивильного наследования, но обладающих таким правом по праву справедливости.

Причиной появления преторского наследования является разложение римской патриархальной семьи, а значит и ослабление агнатической линии родства. В этой связи в преторском праве получили право наследования по закону когнатические родственники, хотя и не в первых очередях наследников. Допущение кровных родственников к наследованию осуществлялось на основании права справедливости. Претор создавал особый интердикт – о вводе во владение наследственным имуществом, который первоначально давался цивильным наследникам для обладания наследственным имуществом на период спора о наследстве. Впоследствии претор стал закреплять прочное обладание наследственным имуществом за теми лицами, которые признавались ему более подходящими наследниками(например, за эмансипированными сыновьями).

III. Наследование по императорскому праву.

В этот период полностью исчезает агнатическое наследование, уступая дорогу только кровному родству. Реформы Юстиниана ввели очерёдность наследования, предоставляя право на наследство боковым линиям родства. Кроме того, была продолжена тенденция расширения и узаконения прав детей на материнское наследство и родственников по материнской линии. В этот же период был узаконен институт необходимого наследства.

31)Линии и степени родства в праве наследования.

Древнейшее право выделяло три категории наследников:

1 "свои наследники" (sui hereditas)

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"

2 ближайшие агнаты (agnati proximi)

3 родственники (gentiles).

Очерёдность наследования по цивильному праву была следующей (по Законам XII таблиц). В первую очередь наследовали "свои наследники", т.е. лица, находившиеся непосредственно под властью наследодателя. Жена и дети делили наследство поровну. Внуки наследовали по праву представления. т.е. получали ту долю, которую получил бы их умерший отец. "Свои наследники" не столько наследовали имущество, сколько вступали в управление имуществом, принадлежащим домовладыке, на праве семейной собственности. Поэтому для "своих наследников" вообще не требовалось специальной процедуры принятия к отцовскому наследству, так как они и так предполагались наследниками по закону, т.е. фактически были обязаны принять наследство .

Во вторую очередь наследников. которая наследовала при отсутствии первой очереди, входили: братья, сёстры, мать умершего – все, кто когда-то жил в доме одного домовладыки (агнаты второй степени). Женщины допускались к наследованию не далее полнородной сестры. Весталки вовсе не наследовали по закону.

Третий разряд наследников составляли гентилы(gentiles),т.е. родственники, которые не были членами семьи, но являлись "сородичами", членами рода наследодателя. Они наследовали при отсутствии завещания и двух первых очередей наследников.

Наследование по преторскому праву .В этот период устои патриархальной семьи были значительно расшатаны, на смену семейной собственности пришла частная собственность. Новшество состояло в вытеснении принципа агнатского наследования наследованием, основанным на кровной связи. Преторским эдиктом было установлено четыре очереди наследования .

В первую очередь. кроме "своих наследников" были включены и эмансипированные сыновья (они обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу всё своё имущество), а также дети, отданные на усыновление в чужую семью. Они объединялись термином "liberi", т.е. прямые наследники. Таким образом, наряду с агнатами, к наследованию стали допускаться и когнаты.

Наследниками второй очереди были legitimi, т.е. "законные наследники". Сюда входили "свои наследники" и агнаты, а также патрон умершего вольноотпущенника. Причём "свои наследники" призывались во второй раз, но уже без эмансипированных сыновей.

Третью очередь составляли все кровные родственники умершего до шестой степени родства. Здесь "свои наследники" призываются к наследованию в третий раз, а эмансипированные сыновья – во второй, но уже как кровные родственники.

В четвёртую очередь наследование было предоставлено пережившим супругам – мужу или жене.

Наследование в императорский период . На этом этапе агнатский принцип наследования был полностью вытеснен когнатским. К наследству призывались только когнатские родственники.

Первая очередь – все нисходящие родственники. Внуки наследовали по праву представления. Наследование шло независимо от пола, отеческой власти и степени родства с умершим.

Вторая очередь – все восходящие родственники, а также некоторые боковые родственники – родные братья и сёстры умершего либо их дети по праву представления.

Третья очередь – неполнородные братья и сёстры и их дети.

Четвёртая очередь – все прочие боковые родственники,призываемые по близости степени родства.

Пятая очередь – переживший супруг. Правом Юстиниана была установлена следующая новелла. Неимущая вдова, не имевшая ни приданого, ни другого имущества, наследовала одновременно с любым из наследников

54 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Наследование по закону – наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

Основной признак наследования по закону – наличие родства между наследником и наследодателем.

Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь

2) агнаты – лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию

3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агна-тическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные

3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно

4) переживший наследодателя супруг (супруга).

В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).

По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя

2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер

3) неполнородные братья и сестры наследодателя

4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему

5) супруг(супруга) наследодателя.

В юстиниановской системе различали виды порядка наследования по закону:

1) обыкновенный, который был основан на родстве и определялся очередями

2) особый, который возникал, когда лицо имело право на получение доли наследства независимо от того, кто являлся наследником в остальной части имущества.

Наследственное право

Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права.
Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности.
Римское право представляет собой одно из важнейших исторических явлений права.

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Обязательная доля ближайших родственников

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ

Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы.
Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов
Понятие и виды легатов
Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.
Из этого определения следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (так называется лицо, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он - преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и что получение легата не сопровождается ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно оставить только в завещании, нельзя возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).
Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов per vindicationem и легатов per damnationem. С помощью легата per vindicationem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикацнонный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он назначался в форме "heres damnas esto dare", т. е. "наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то". В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ

Подводя итог всему вышеизложенному необходимо отметить то, что в настоящее время, в гражданском праве Российской Федерации имеют место отдельные черты Римского права, и еще более эта характерная особенность отражена в недавно вступившей в действие 3 части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, на мой взгляд содержит наибольшее количество норм, основанных на наследственном праве Древнего Рима (наследственная трансмиссия и т.д.)
Именно поэтому значение наследственного права Древнего Рима, да и вообще всего римского частного права невозможно недооценить для развития гражданского права всех развитых государств.

Понятие, значение и виды наследования. Признаки наследования правопреемства

Наследование - процесс перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам - правопреемникам. Таким образом, в процессе наследования юридическая личность умершего, в состав которой включаются приобретенные им имущественные права и обязанности, не прекращающиеся, а воплощающиеся в его наследниках, которые с момента принятия наследства заменяют умершего в тех правоотношениях, в которых он состоял до момента смерти.

Значение института наследования:

1. определяется юридическая судьба имущества, нажитого умершим в период
жизни. Это имущество не считается бесхозяйственным, и в этом смысле
наследование - производный способ преобразования имущества

2. наследование служит целям устойчивости товарно-денежного оборота в целом.
Это объясняется тем, что кредитор уверен в удовлетворении своих требований,
так как даже в случае смерти должника сможет обратить взыскание на
имущество наследника, равно как и должник, не желающий обременять
наследников долгами будет стремиться выполнить обязательства

3. succssio in universum (в комплексе) - основным признаком наследования
является универсальность правопреемства. В римском правопорядке принято
выделять два вида правопреемства:

Ь.сингулярное (в отдельных правах и обязанностях)

В наследственных правоотношениях примером сингулярного правопреемства является легат (завещательный отказ).

Универсальность означает, что наследник, принявший наследство принимает на себя все права и обязанности наследователя, включая и те, о которых он не знал, принимая наследство. Исключение составляли лишь те права и обязанности, которые были тесно связаны с личностью наследодателя.

Вторым признаком наследования являлась одномоментность приобретения наследуемой массы. Это означало, что наследник не мог принять только часть наследного имущества, а от остального отказаться. Заявив о готовности принять наследство, он считался автоматически принявшим все наследственное имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно не выражалось.

Римский правопорядок выделял два вида наследного правопреемства:

Приоритет отдавался наследованию по завещанию, так как воля наследователя, содержащаяся в завещании, являлась доминантной по отношению к публичному установлению. При отсутствии завещания либо в случае признания завещания недействительным, открывалось наследование «по закону», когда к принятию наследства в порядке очередности призывались родственники умершего, которые в зависимости от степени близости к умершему подразделялись на определенные разряды (очереди).

Развитие наследственного права в Риме отражало специфику правового регулирования всех трех исторических периодов:

В доклассический период наследование регулировалось в соответствии с «законами XII таблиц.

Характерные признаки цивильного наследования:

1. ограниченный круг элементов наследного правоотношения (только квириты)

2. строгая форма завещания, при наследовании по закону к наследованию
призывались только агнацкие родственники, при отсутствии которых
имущество распределялось среди членов рода.

1. С развитием товарно-денежных отношений и с распадом патриархальной семьи
появляется преторский порядок наследования, устанавливается принцип тайны
завещания, при наследовании по закону к числу наследников первой очереди претор
впервые допускал тка называемых эмансипированных сыновей (вышедших из семьи).
По заявлению кредитора претор устанавливает сроки для принятия наследства.

2. В дальнейшем, уже в постклассическом периоде император расширяет круг
наследников за счет когнатов и начинает формироваться институт необходимого
наследования

Пиком развития наследственного права стали новеллы Юстиниана. Установлена единая письменная форма завещания, установлены императивные требования к содержанию завещания. При наследовании по закону стали призываться только когнатские родственники умершего, которые дифференцировались по отдельным очередям наследования в зависимости от степени родства. Именно поэтому пережившая супруга не призывалась к наследованию.

.55. Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство

Открытием наследства признавалась смерть наследодателя. Именно с этого момента имущество признавалось наследственной массой и может быть принято актуальными наследниками.

Наследная масса включает в себя две части: актив и пассив. В активную часть включалось:

1. имущество, находившееся на праве собственности наследодателя и которое
было свободно от всех прав, притязаний и обременении трех лиц

2. вещные права на имущество, которые могли переходить по наследству

3. обязательные права требования (дебиторская задолженность).

Пассивная часть включала:

1. имущество, обремененное правами

2. долги наследодателя по обязательствам (кредиторская задолженность).

С момента открытия наследства в ранний доклассический период все вещи, входившие в состав наследства расценивались как бесхозные (nes nures). Так как это не отвечало интересам кредиторов, то во второй половине доклассического периода это имущество считалост за умершим - «лежачее наследство».

Спецификой является то, что оно до момента принятия участвовало в обороте.

По заявлению кредиторов претор мог устанавливать срок для принятия наследства. Если в течение этого срока актуальный наследник умирал, но при этом явно не выразил волю на отказ от принятия наследства, то право принятия могло перейти к его наследнику (наследственная трансмиссия).

По истечении установленного претором срока права на принятие наследства прекращались, наследство считалось «выморочным» и переходило в доход фиска. При принятии наследства соответственно происходила замена умершего во всех правоотношениях (имущественных), поэтому по своей правовой природе акт принятия наследства является односторонней сделкой.

Существовало две формы принятия наследства:

1. Торжественная - заявить в публичной форме в присутствии судебного
магистрата

2. Принятие наследства путем совершения конфлюдентных действий, которые
явно для окружающих свидетельствовали о намерении лица вступить в
наследственные права. Обычно это действия, которые совершает собственник в
отношении своего имущества (взыскивающий задолженности,
расплачивающийся по долгам).

С момента принятия наследства происходило «смешение» (aluvio) имущества, входящего в состав наследственной массы и собственного имущества наследника. Это объединенное имущество в качестве единого комплекса могло служить предметом возможных взысканий как со стороны кредиторов наследодателя, так и наследника.

В течении 10 дней любой из кредиторов (а так же сам наследник) мог потребовать «сепарацию» - отделение актива наследной массы от остального имущества наследника, который тогда отвечал перед кредиторами только в пределах этого актива. В этом случае удовлетворение требований кредиторов осуществлялось в порядке календарной очередности. При наследовании по завещанию вместе с кредиторами право не удовлетворение своих требований имели необходимые наследники (ближайшие родственники наследодателя «обойденные» в завещании) и отказополучатели.

Наследование по завещанию. Содержание завещания. Ограничение свободы завещания.

По определению Гая «завещание - есть торжественное распоряжение, сделанное с тем, чтобы оно действовало после нашей смерти».

Завещание - односторонняя сделка, содержащая волю наследодателя, направленную на посмертное распоряжение имуществом. Так как завещение - это сделка, то следственно эта сделка должна была отвечать определенным условиям действительности:

1. Элементный состав

2. Формы завещания

3. Содержание завещания

Завещатель должен был обладать активной завещательной дееспособностью на момент составления завещания.

До момента преодоления отраслевого дуализма завещательной дееспособностью обладали только римские граждане. Подвластные сыновья обладали завещательной дееспособностью только в отношении того имущества, которое входило в состав военного или гражданского пекулия.

Женщины. Находящиеся под властью, не обладали завещательной дееспособностью, а женщины - миноры могли составлять завещания с согласия опекуна. Женщина, которая находилась в моногамном браке могла завещать принадлежащую ей часть семейного имущества с оговоркой, если ее волю впоследствии одобрит муж.

Ограничения в отношении женщин утрвтили свое значение с принятием христианства.

Безумные могли составлять завещание только в период так называемых «светлых промежутков». Расточители только при условии санации (финансового оздоровления).

• лица позорного промыслаъ

• лица, лишенные действия

• в христианский период язычники и еретики.

Формы завещания - это установленный действующим правопорядком способ фиксации воли завещателя.

В Риме последовательно сменялись три формы завещания.

В доклассический период наиболее распространенными являлись открытые (публичные) завещания :

1. Оглашенные наследодателем в народном собрании. Наследодатель называл
наследников, состав наследной массы, при необходимости указывал опекунов и
отказополучателей. Завершающим актом являлась фраза, обращенная к народу.

2. Завещание солдат непосредственно перед боем или походом.

1. Гласность, публичность

2. Редкость народных собраний.

В докласеическом периоде параллельно развивалась либеральная форма завещания. Речь идет о завещании посредством обряда меди и весов (манципации). Завещатель выбирал доверенное лицо, которое манципировало наследственную массу. Свою волю излагали на глиняных табличках (2), которые запечатывали семью печатями.

Письменная форма завещания (подписывают не менее семи свидетелей).

При Юстиниане были установлены специальные формы:

• завещания слепых в присутствии нотариуса

• для солдат сохранялась устная форма

• если завещатель распределил имущество только в кругу семьи, то свидетели не
требовались

• в период эпидемий (чумы) достаточно двух свидетелей.

Содержание завещания. Субституция и ограничение свободы завещания.

Завещание считалось действительным при условии поименования наследников. Наследователь мог завещать имущество как родственнику, так и не родственнику. Он мог назначитьнаследника или несколько сонаследников. В последнем случае необходимо было указать доли согласилась за единицу - асе, соответственно ей распределялись доли (1\2 и 1\2 1\3, 1\3 и 1\3). При этом назначая наследником определенное лицо, не входящее в состав близких родственников, наследодатель был обязан поименовать в тексте завещания всех ближайших родственников. Старший сын именовался полностью, остальных родственников можно было не именовать, но указать их одной фразой «среди прочих» (interpares) - прямые агнаты.

Если он не выполнял этой обязанности, старший сын мог потребовать признания завещания недействительным, остальные непроименованные имели право на обязательную долю, которую должен был выдать наследник по завещанию (не менее 1\4 от той доли, которая им причиталась бы в том случае, если бы не было завещания).

Эта ситуация называется «необходимое наследование» .

В постклассический период необходимыми наследниками стали признаваться: супруга наследодателя, признанная неимущей вдовой дети, включая усыновленных, которые вследствие недееспособности не имели средств к существованию. Если завещанием им не выделялась обязательная доля, то ной могли требовать выдела этой доли от наследника по завещанию.

Наследодатель. Неуверенный в том, что назначенный в завещании наследник примет наследство. Может назначить «резервного» наследника (субститута).

# «Пусть наследник будет Тит, если он не примет, пусть наследник будет Марк».

Подназначить можно было наследника несовершеннолетнего безумным (субституция - подназначение).

Тема 12. Наследственное право

Со смертью субъекта права погибают далеко не все принадлежавшие ему субъективные права и лежавшие на нем обязанности. Безусловно, уничтожаются только семейные права и обязанности большая же часть имущественных правоотношений умершего продолжает существовать после смерти их субъекта. Они переходят к другому лицу, и этот переход прав и обязанностей умершего лица к новому субъекту называется наследованием.

Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме: в виде универсального правопреемства – наследования комплекса прав и обязанностей, и в виде сингулярного правопреемства – легаты и фидеикомиссы.

Универсальное правопреемство состоит в том, что новый приобретать который в этом случае именуется наследником – heres, силою одного акта приобретает всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей. Он приобретает вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так и обязательственные права. Ему не приходится совершать актов приобретения для каждого права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего наследства. В составе наследник может приобрети даже такие права, о существовании которых он не знал, и такие, к приобретению которых в отдельности он не способен. В то же время, по римскому воззрению, наследник с актом приобретения наследства делается субъектом всех тех обязанностей, которые сохранили силу после смерти наследодателя. На наследника, другими словами, переходят долги наследодателя, и переходят притом в полном объеме, хотя бы их сумма превышала активное имущество наследодателя. Наследство даже могло состоять из одних долгов. Только Юстиниан дал наследнику средство избавиться от этой ответственности за долги наследства в их полном размере.

Если наследников несколько. То они называются сонаследниками – coheredes. Они конкурируют друг с другом, к каждому переходит лишь идеальная доля всего наследственного имущества, то есть актива и ответственности за долги. На эквивалентно каждый из таких сонаследников считается призванным ко всему наследству. Это выражается в том, что при отпадении кого-либо из сонаследников его часть в наследстве делится между всеми оставшимися сонаследниками, римляне, как и мы, говорят в этом случае о приращении долей сонаследникам.

Для получения наследства необходима наличность двух моментов: открытие наследства и принятие наследства.

Открытием наследства называются те факты, которые дают право известному лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если оно этого пожелает.

Принятие наследства состоит в волеизъявлении сделаться наследником: после этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества, входящих в его состав прав и обязанностей. Есть, впрочем, случаи, когда наследство приобретается помимо воли наследника и особый акт приобретения наследства не является необходимым. В этих случаях наследники называются heredes necessarii, в отличие от voluntarii сюда относятся непосредственно подвластные наследодателю нисходящие, а также рабы, назначенные наследниками в завещании их собственника. В связи с этим следует отметить еще одно правило римского наследственного права, согласно которому наследник, раз он приобрел наследство, в завещании назначать наследника от или до известного срока, или под резолютивным условием.

Призвание к наследству совершается по двум основаниям:

- Завещание умершего лица

Призвание по закону наступает в случае, если наследодатель не оставил действительного завещания, или же в том случае, когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставленному завещанию. Согласно с этим различаются три порядка наследования:

1. Наследование по завещанию – successio ex testamento

2. Наследование по закону в тесном смысле, то есть при отсутствии завещания – successio ab intestato

3. Наследование против завещания, или так называемое необходимое наследование.

У римлян не допускалось наследование и по завещанию и по закону. Сочетание наследников по завещанию и необходимых наследников было допустимым. Если умерший оставил завещание и в нем распорядился только частью своего имущества, то в остальной части не наступало наследования по закону. Эта оставшаяся часть переходила к тому же наследнику, который назначен в завещании. Исключение было только в отношении солдат: после солдат наследование совершается по завещанию настолько, насколько это определено завещателем, а в остальной части имущества наступало наследование по закону.

Наследование возможно и в форме сингулярного правопреемства. Оно совершается в виде отказов, по римской терминологии legatum, fideicommissum. в этих случаях отказополучатель получал по общему правилу не все имущество наследодателя или определенную его долю, но известные, указанные наследодателем части его активного имущества. Лицо, получившее отказ, не отвечало за долги наследодателя, хотя бы оно получило в результате больше, нежели сам наследник. Но, с другой стороны, отказы, сделанные наследодателем, действительны лишь тогда, когда активное имущество наследодателя превышает его долги. Кроме того, наследник имеет право удержать в свою пользу из наследственного имущества четвертую часть – quarta Falcidia, которую он может вычесть из назначенных наследодателем отказов.

Однако есть вид отказа – фидеикомисс, который устанавливает в результате универсальное правопреемство во всем наследстве или в его доле в пользу лица, получившего такой отказ.

Римская система наследования в смысле универсального или сингулярного правопреемства в имуществе умершего лица выработались не сразу. Еще в Юстиниановом праве заметны следы постепенных исторических наслоений в этой системе совершенно ясно они выступают в классическом праве до реформы Юстиниана.

1. В области наследования в тесном смысле слова, как универсального преемства, классическое римское право различает две системы: старую цивильную систему – Hereditas – и новую преторскую – bonorum possessio. Основы старой системы положены законами 12 таблиц первые отчетливые сведения в преторской системе мы имеем из эпохи Цицирона.

bonorum possessio в своей развитой форме устанавливала такое же универсальное правопреемство, как и hereditas. bonorum possessor отвечал, следовательно, за долги наследодателя в полном объеме. К bonorum possessio применялись также другие основные нормы, выработанные для цивильного права, например, приращение долей. Но в других отношениях сохранились существенные различия между этими двумя системами.

Наследование по цивильному праву

Наследование по преторскому праву

В основе цивильного наследования по закону и наследования против завещания лежит принцип агнатского родства.

Источники:
www.studfiles.ru, www.e-reading.club, alexlat.ucoz.ru, infopedia.su, lektsii.org

Следующие:





Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения


Вас может заинтересовать

Популярное